Главная | Момотов в. формирование наследования по завещанию

Момотов в. формирование наследования по завещанию

Момотов в. формирование наследования по завещанию


The Rus-sian-Byzantine pact of from early legal monuments of formation and deve-lopment of institute of inheritance according to the will indicates possibility of trans-fer of property by the testator. A certain role of the Byzantine right and church insti-tute in this historical process is traced. It is noted that in modern scientific works on. Изменения, внесенные в г. Несмотря на то, что после г. К наиболее существенным новеллам, предусмотренным Основами г.

При этом источниками законодательного материала для новой кодификации наряду с воспроизведенными в ГК г. В соответствии с ГК г.

Наследование по закону имело место, когда и поскольку оно не было изменено завещанием. Не могли быть наследниками ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими незаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали призванию их к наследованию.

Завещание должно было быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

Наследование по завещанию

Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или иных причин не мог собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе могло быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином. Завещатель в любое время мог отменить или изменить завещание, составив новое завещание или подав соответствующее заявление в нотариальную контору.

Исполнение завещания возлагалось на назначенных в завещании наследников или исполнителя завещания, который должен был выразить на это согласие в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. Исполнитель завещания не имел права на вознаграждение, но мог требовать возмещения за счет наследства необходимых расходов, связанных с охраной наследства и управлением им. В целом наследственное право по ГК г. Оставляя некоторые отношения за рамками правового регулирования, а другие регулируя весьма схематично, Кодекс вполне адекватно отвечал потребностям оборота, когда в силу ограничения количества и видов имущества, которое могло принадлежать гражданам на праве личной собственности, крупные наследства были немногочисленны, наследование осуществлялось преимущественно по закону.

Хотя раздел ГК г.

На тему «_________НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ_______________

Прежде всего, произошло уравнение частной собственности с другими видами собственности, были существенно ограничены законодательные запреты, касающиеся видов имущества, которое может принадлежать гражданам. Все это в конечном итоге определило основные направления реформирования наследственного права, которое было осуществлено в части третьей Гражданского кодекса РФ года.

Новое наследственное право, действующее с 1 марта г. Однако общая оценка этого законодательства, оценка обоснованности предложенных им новаций и эффективности правовых механизмов не может быть дана, пока не накопится значительная практика его применения. Нотариальная и судебная практика, вероятно, выявят и основные направления совершенствования законодательного регулирования наследственных правоотношений. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка.

Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми. Институт наследования по завещанию подвергся серьезным изменениям по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании.

В соответствии с п. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия завещание, тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия завещание: Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к публично-правовым образованиям.

Распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны.

Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается [см. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя.

Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав.

Интересно отметить, что Шершеневич Г. Предметом завещательного распоряжения может быть, прежде всего, любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Подводя итог, можно сделать вывод, что завещание по своей сути относиться к срочным ожидаемое событие - смерть завещателя, неминуемо наступит односторонним сделкам.

В тоже время, завещанию присущ и известный элемент условности, так как акт составления завещания, до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, не является бесповоротным и необратимым ст. Составление завещания само по себе наследственного правоотношения не порождает, но выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием наследства, приводит к возникновению наследственного правоотношения: Таким образом, говоря в целом о формировании наследственного права России, в том числе наследовании по завещанию, можно сделать вывод, что данная отрасль гражданско-правовых отношений имеет прямую зависимость и взаимообусловленность с политическими, социально-экономическими и нравственными устоями общества.

Наследование по завещанию, как один из неотъемлемых атрибутов частного права, на современном этапе развития общества обосновано выведено приоритетным во взаимодействии с наследованием по закону. Сущность наследования по завещанию вытекает из идеи mortis causa, которая требует признания в наследовании социальных ценностей общества.

Она основана на положениях законов XII таблиц: Кроме того, о роли народа как свидетеля говорит формула, произносимая при совершении завещания посредством манципации: Законы признали неограниченную свободу завещателя распоряжаться собственным имуществом.

Из этого положения следует, что народное собрание отныне лишалось права отказать завещателю в утверждении его распоряжения на случай смерти. С этого момента завещание в народном собрании было лишь публичным заявлением частной воли, а обращение к народу и само участие народа в совершении завещания стали простой формальностью. Обе древнейших формы завещания обладали рядом существенных недостатков. Во-первых, обе формы предполагали публичное оглашение завещательного распоряжения, что не всегда соответствовало желаниям завещателей.

Кроме того, созыв народного собрания лишь дважды в год требовал подготовки завещания к определённому сроку, что не всегда было возможно, а также в целом не отвечал требованиям жизни при всё возраставшем числе завещателей. Что касается завещания перед строем, то оно было недоступно лицам, не входившим в состав войска, то есть больным и старым людям - именно той категории, которая была наиболее заинтересована в составлении завещания.

Все эти неудобства вызвали к жизни новую форму завещания - завещание посредством манципации. Данную форму завещания рассмотрел и П. Во-первых, следовало найти такую форму завещания, которая могла быть составлена в любое время и без больших формальностей.

Во-вторых, для подобного завещания требовалась свобода распоряжения также и семейным имуществом даже при наличии сыновей. В отличие от обычного манципия имущество передавалось здесь не в собственность, а под опеку custodia доверенного лица. Эта процедура не обязательно имела целью отобрать имущество у сыновей.

Удивительно, но факт! Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться изначально.

Необходимость одобрения воли завещателя всем народом была следствием того, что в то время завещание являлось исключением из общего порядка наследования, а, следовательно, нуждалось в особом контроле для защиты интересов родственников наследодателя. Говоря о становлении и развитии наследования по завещанию в русском наследственном праве, необходимо отметить, что до Петра I, завещательные правоотношения находились под юрисдикцией церкви, что явилось причиной влияния византийского права на данный вид отношений.

Духовенство, в вопросах регулирования наследственных правоотношений, пользовалось Кормчей Книгой. Этим объясняется слабое развитие завещательного права на Руси с учетом местных реалий. Юридическая конструкция древнего русского завещания значительно отличалась от римской. Последствия завещания наступали непосредственно по его совершении, вне зависимости от смерти завещателя. И только в XIII веке появляется идея завещания как акта, на случай смерти завещателя.

Особенностью древнейших завещаний было то, что они служили основанием для наступления сингулярного правопреемства, то есть предметом завещания могло быть лишь имущество, имеющееся на момент его составления. Однако, это правило на практике не соблюдалось, так как в завещаниях чаще встречаются два или четыре свидетеля, а в некоторых случаях подпись духовного отца и призвание в свидетели самого Бога [22].

Реформы Петра I способствовали развитию светского законодательства о наследовании по завещанию. Российское законодательство предоставляло право совершать завещания гражданам всех сословий, за исключением монашествующих.

Впервые признается недействительность завещаний самоубийц. Монастыри и церкви были ограничены в приобретении недвижимого имущества по завещанию.

Свобода распоряжения по завещанию недвижимым родовым имуществом была существенно ограничена законом от Завещания писались на гербовой бумаге и подписывались завещателем и свидетелями, число которых зависело от стоимости наследственной массы, что являлось, по сути, защитой воли завещателя. Дальнейшее свое развитие институт наследования по завещанию получил в Положении о духовных завещаниях от Необходимым считалось наличие здравого ума на момент составления завещания, что доказывалось содержанием завещания и показаниями свидетелей.

Данный закон также ограничивал волю завещателя в распоряжении родовым имуществом, с целью сохранения его в обладании одного и того же рода. Стабильность, в регулировании завещательных правоотношений, обеспечивалась несанкционированным обычаем.

И только в XIX веке обычай официально является санкционированным источником завещательного права. Далее наследование по завещанию было регламентировано нормами Свода законов гражданских. В данном акте достаточно полно были регламентированы правила о наследовании по завещанию.

Удивительно, но факт! Однако гражданин может и не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания.

Установленный порядок наследования не предусматривал возможности завещания имущества сторонним лицам [6, с. Поэтому гипотетически можно допустить возможность составления завещания в пользу внука.

Как правило, имущество делилось поровну между всеми сыновьями без преимуществ старшинства. Более того, младший сын пользовался той привилегией, что в его долю всегда входил дом с двором. Волеизъявление завещателя при назначении наследников могло ограничиваться только указанными рамками. Это не означало, что воля завещателя ограничивалась рамками закона, что завещателю предписано ограничивать выбор наследников только нисходящими. Источники свидетельствуют, что наследодатель мог фактически назначить наследника, оставить наследство всегда детям, отсюда выработанный обычай и закон для преемства без завещания.

Рекомендуем к прочтению! Рапорт о сокращении премии

Волеизъявление завещателя в письменной форме было редкостью. Завещание составлялось в пользу нисходящих наследников или супруга, которое называлось выделом части имущества. Полагаем, что право выдачи и выдела, назначаемых жене, по Русской Правде, не должны признаваться наследством. Представляется, что вернее говорить о подобии обязательной доли, в зачаточном состоянии существовавшей в виде выдела вдовы.

С семьей сына К. А с сыном П. Это предложение вызвало ссору в семье, в ходе которой Н. Кроме того, в соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе по своему усмотрению также включить в завещание иные распоряжения в пользу третьих лиц. Такими распоряжениями выступают завещательный отказ и завещательное возложение.

Тайна завещания статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Она призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан.

Наследодателю важно, чтобы выражение его воли протекало свободно, без какого бы то ни было давления извне. Должна быть уверенность в том, что и после написания завещания, его содержание никем не будет разглашено раньше времени, в том числе и лицами, которые были ознакомлены с завещанием. Отсутствие такой уверенности может повлечь за собой недоверие, или вовсе отказ от совершения завещания.

Возможно даже, что он выразит в завещании далеко не подлинную свою волю. К тому же нельзя не обращать внимание и на душевный дискомфорт, который завещатель может испытать, узнав о том, что содержание его завещания еще до открытия наследства, раскрыто.

Это может повлиять на его отношения с близкими людьми, вызвать среди них разлад, заставить завещателя отменить или изменить завещание, даже вопреки своим желаниям. Поэтому, нарушение тайны завещания может вызвать целую цепь неблагоприятных последствий, возможно даже необратимых.

Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель не обязан сообщать кому-то, даже тем лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания.

INSTITUTE OF SUCCESSION UNDER A WILL OF THE PERIOD OF KIEVAN RUS

Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно. Другими словами надежно скрыто от посторонних глаз.

Удивительно, но факт! Введение единонаследия означало, что в отношении недвижимого имущества к наследованию, как по закону, так и по завещанию призывался только один, главный наследник.

Обеспечивая тайну завещания к ознакомлению с завещанием, когда это необходимо, допускается ограниченный круг лиц, их выбор во многом зависит от самого завещателя. Вероятнее всего, что завещатель осуществит свой выбор из числа лиц, которым он доверяет. Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц обязанности не разглашать сведения до его открытия, содержащиеся в завещании, равно как и сам факт его составления или отмены.

Данные лица, конечно же, перечисляются в законе. Необязательно, чтобы разглашаемые сведения были достоверными, это могут быть и небылицы, но они также могут лишить душевного покоя, как самого завещателя, так и других лиц. Нарушение указанной обязанности может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности.

Всеми способами защиты может воспользоваться сам завещатель. А если в этом случае завещатель признан недееспособным, то лицами, на которых возложена защита его прав и интересов будут являться его опекуны.

Одним из способов защиты может быть запрещение судом разглашать или распространять сведения о завещательных распоряжениях, которые завещатель сделал, под угрозой применения предусмотренных законом санкций. В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделена одна - завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда.

Например, за разглашение или распространение сведений о том, что завещатель все свое имущество завещал любовнице. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными, что соответствует правилам п.

Президиум Краснодарского краевого суда судебные решения изменил, сославшись на такие факты. В автотранспортном происшествии С. Зубков погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца.

Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, как считал Президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло в порядке наследственной трансмиссии к его матери - Н. По этому основанию доля Н. Заместитель председателя ВС РФ в протесте поставил вопрос об отмене Постановления Президиума в связи с неправильным применением норм материального права кроме того, нарушением норм и процессуального права.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал Президиум краевого суда. Зубков и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутых норм материального права открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа, смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Н.

В обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.

Исключением из этого общего правила в настоящее время является только наследование по праву представления. В соответствии с п.

Удивительно, но факт! В завещании должна быть выражена воля только донного лица.

Таким образом, лица, наследующие по праву представления, призываются к наследованию и в случае одновременной смерти наследодателя и их родителя, который мог бы являться наследником по закону. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону. Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству.

Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.

Удивительно, но факт! Зубкова предъявила иск к Л.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них. Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль.

Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует её сестра. Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе.

В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности не правомочен. Также очень важное значение для решения ряда вопросов, связанных с наследованием имеет определение места открытия наследства.

Похожие главы из других работ:

Именно по месту открытия наследства наследники подают заявление в нотариальную контору о принятии наследства или об отказе от него, им выдаётся свидетельство о праве на наследство. В соответствии со ст. Исключение составляют несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под опекой.

Поскольку названные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества.

Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение.

Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика. Место жительства наследодателя определяется по месту государственной регистрации гражданина.

Однако гражданин может и не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. Срок регистрации по месту пребывания в настоящее время неограничен в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 января г. N 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано.

Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства ст. В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов: В отдельных случаях могут использоваться два или несколько документов, в совокупности подтверждающих данный факт.

Местом открытия наследства является именно постоянное не временное место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства.

От места жительства следует отличать место пребывания - гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическую базу, больницу, другое подобное учреждение, не являющееся местом жительства гражданина. Это объясняется тем, что в месте пребывания гражданин проживает временно. В связи с этим нотариусам следует учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР от 21 апреля г.

Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение.

Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия под стражу. Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей.

После смерти граждан, находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или иных учреждениях аналогичного профиля, местом открытия наследства признается место нахождения соответствующего учреждения, если указанные граждане были зарегистрированы там как по месту постоянного жительства.

В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т. Сведения о местонахождении наследственного имущества должны быть подтверждены соответствующим документом: N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации".

Если имущество наследодателя находится в разных местах приоритет при определении места открытия наследства отдаётся месту нахождения недвижимого имущества или его наиболее ценной части. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Важно ещё раз отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно.

В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам а возможно, и самому нотариусу , но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства.

Вообще, по поводу субъективного состава наследственных отношений в юридической литературе нет единого мнения. Суханов отмечает, что "субъектами" наследственного правоотношений являются наследник и наследодатель.



Читайте также:

  • Признание права собственности по соглашению супругов о разделе имущества
  • Ипотека заверить доверенность у нотариуса
  • Доверенность на принятие наследства несовершеннолетним
  • Закон об ипотеке 78 ст